18
охраняемого объекта (авторской/интеллектуальной собственности),
следовательно, нельзя обойти стороной и абсолютизм правовых отношений.
Известно, что такие отношения для конкретного правообладателя тому
корреспондируют с соответствующей данному праву обязанностью
неопределенного множества лиц, исходя из того, что такая обязанность
присуща любому правосубъектному лицу.
Сам термин «право интеллектуальной собственности» появился в конце
XVIII в., во французском законодательстве, в котором была сформулирована
концепция проприетарного подхода к авторскому и патентному праву,
основанная на положениях естественного права. Проприетарный (proprietary, т.
е. собственнический) подход базируется на концепции отнесения авторского
права к особой, но все же разновидности права собственности, в рамках
которой, право производителя (правообладателя творческого результата)
относительно литературного произведения, художественного или
промышленного изобретения) считается его естественным правом,
возникающим из его природы и неотъемлемо принадлежащим создателю,
существующей не зависимо от признания такового обществом либо властью.
Именно отсылка к проприетарномуподходу позволяет сделать вывод,
что правона результат авторского труда должно быть защищено законом, как и
любое иное право собственности от посягательств третьих лиц, не имеющих к
нему объективных (либо возможных в будущем субъективных) отношений.
Право гарантированное законом в отношении результатов интеллектуальной
деятельности дает исключительную возможность правообладателю
распоряжаться и управлять им по своему усмотрению, что свидетельствует об
исключительности данного права.
Современное представление об исключительных правах на результаты
интеллектуального / творческого труда состоит именно в пассивном запрете
законодательством его использование другими лицами (не собственниками).