Диплом: Новеллы гражданского законодательства о представительстве (на примере авторского права)

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
22
от авторско-правовых норм, установленных в нашей стране, различен и характер
использования произведений в России и за ее пределами.
Однако, кроме норм авторского права, при заключении конкретных договоров
об отчуждении исключительного права и договоров на использование произведений
(лицензионных договоров) большое значение имеют, как уже отмечалось, как общие
нормы главы 69 ГК, так и общие нормы обязательственного (гражданского) права
(раздел III ГК "Общая часть обязательственного права). Так, все отношения сторон,
которые прямо не предусмотрены договором, регулируются нормами того
обязательственного права, которое будет применяться к договору (то есть либо
право России, либо страны проживания контрагента). Вопрос об этом стороны
могут решить путем определенной записи в договоре. Если такой записи нет, то
могут применяться так называемые коллизионные нормы, то есть нормы,
позволяющие определить, право какой страны должно применяться в подобных
случаях.
Гражданин признается субъектом авторского права с момента создания
произведения в какой-либо объективной форме. Это значит, что для признания
авторского права за кем-либо не требуется соблюдения каких-либо формальностей
(таких как депонирование экземпляра произведения, регистрация произведения в
специальном органе, уплата сборов и т.д.).
27
В статье 1300 ГК РФ, содержится понятие "информация об авторском
праве", под которой признается любая информация, которая идентифицирует
произведение, автора или иного правообладателя, либо информация об условиях
использования произведения, которая содержится на оригинале или экземпляре
произведения, приложена к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или
по кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего сведения, а также
любые цифры и коды, в которых содержится такая информация. Указанная статья
направлена на защиту информации об авторском праве. В этой же статье говорится
о запретах ее удаления и изменения.
27
Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность. Учебное пособие. М. Юрист. 2009. С. 31.
23
Согласно п. 2 ст. 1300 ГК РФ в отношении произведений не допускается:
1) удаление или изменение без разрешения автора или иного правообладателя
информации об авторском праве;
2) воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения,
публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего
сведения произведений, в отношении которых без разрешения автора или иного
правообладателя была удалена или изменена информация об авторском праве.
Таким образом, в данной главе показано, что авторское право по своей
природе является абсолютными правами. Дает возможность обладателям
использовать результаты своей творческой деятельности и распоряжаться ими по
усмотрению и запрещать совершать указанные действия всем другим лицам.
1.4. Общее учение о субъектах гражданского права
Субъекты гражданского права – участники гражданских правоотношений. Все
участники гражданских правоотношений – это лица, среди которых выделены
«физические лица», «юридические лица» и особые субъекты — Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.
В составе физических лиц названы «граждане», «иностранные граждане» и
«лица без гражданства». Гражданство имеет в виду правовую и политическую
принадлежность лица к конкретному государству.
Согласно ст. 62 Конституции РФ и ст. 2 ГК РФ иностранные граждане и лица
без гражданства по своему правовому положению приравниваются к гражданам РФ,
если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором
РФ.
Именно закон наделяет физических лиц возможностью, участвовать в
гражданских правоотношениях, т.е. быть субъектами права, придавая таким образом
этому качеству не естественный, а юридический характер. В юридической
литературе эта возможность называется правосубъектностью. Официально термин
«правосубъектность» используется в международных актах. Правосубьектностью в
24
равной мере наделяются все физические лица независимо от пола, возраста,
состояния психики и т.п.
28
Наряду с правосубъектностью для полного представления о правовом
положении участников гражданских правоотношений имеют значение и две другие
юридические категории: правоспособность и дееспособность.
Правоспособность гражданина - это способность иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности (ст. 17 ГК). Дееспособность это способность гражданина
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для
себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК). Правоспособность
признается в равной мере за всеми гражданами, правоспособность граждан является
равной возникает в момент рождения гражданина и прекращается смертью.
Дееспособность гражданина связана со способностью граждан осознавать, понимать
значение своих действий или руководить ими. А такая способность зависит от
возраста или психического расстройства. Дееспособность граждан в полном объеме
возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении
восемнадцатилетнего возраста.
Значение и соотношение этих трех юридических категорий по-разному
понимается и оценивается в литературе. Наиболее распространенными являются две
точки зрения. Первая сводится к тому, что правосубъектность входит в состав
правоспособности.
Среди дореволюционных юристов такой позиция придерживался, например,
В.И. Синайский. Он полагал, что «правоспособность - это способность быть
субъектом права или способность иметь права и обязанности».
Г.Ф. Шершеневич также отмечал, что «субъектом может быть лицо, способное
вступать в юридические отношения, т.е. иметь право собственности, приобретать
право требования. Способность иметь и приобретать права, т.е. быть субъектом прав
и обязанностей, называется правоспособностыо»
29
.
28
Садиков О.Н. Гражданское право России / О.Н. Садиков. – М.: Юристъ, 2001. – С. 110-115.
29
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. – М.:Бр. Башмаковых, 1912. – С. 86.
25
Эта же точка зрения высказывалась в советской и высказывается в современной
юридической литературе.
Так, С.Н. Братусь отмечал, что «правосубъектность - это только возможность
быть субъектом всех тех прав и обязанностей, которые признаны и допущены
объективным правом»
30
.
Согласно другой точке зрения, правосубъсктность представляет собой
самостоятельную категорию, составляющими которой являются правоспособность и
дееспособность.
И.А. Покровский по этому поводу писал: «Освобождение личности от полного
поглощения её обществом знаменуется прежде всего признанием ее
самостоятельным субъектом прав, обладательницей правоспособности и
дееспособности». Эту точку зрения разделяет Н.В. Витрук, полагая, что
правосубъектность личности «представляет собой единство правоспособности и
дееспособности»
31
.
В ходе дискуссии по данной проблеме представителей второй позиции
упрекали в том, что несовершеннолетние и душевнобольные лишаются качества
правосубъектности, поскольку у них отсутствует один из компонентов этого
понятия — дееспособность, и потому выпадают из числа субъектов права».
Высказанные возражения утрачивают свое значение, если учесть, что представители
оспариваемой позиции рассматривали категорию дееспособности в
составе правосубъектности не только как личную дееспособность субъекта права, но
и как возможность её восполнения дееспособностью другого лица.
В отношении юридических лиц ГК использует лишь термин правоспособность
(ст. 21). Однако в само легальное понятие юридического лица включены элементы
дееспособности: способность отвечать по своим обязательствам своим имуществом,
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст.
48). Следовательно, юридическое лицо мыслится только как лицо право- и
30
Братусь С.Н. Субъекты гражданского права / С.Н. Братусь. – М.: Госюриздат, 1950. – С. 5.
31
Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе / Н.В. Витрук. – М.:
Наука, 1979. – С. 89.
26
дееспособное с момента своего создания (ст. 49, п. 2 ст. 51). До принятия ГК 1994 г.
правоспособность юридических лиц рассматривалась как специальная,
соответствующая установленным целям деятельность юридического лица (ст. 26 ГК
1964 г.). Статья 49 нового ГК устанавливает как специальную (абз. 1 п. 1), так и
общую правоспособность юридических лиц. Коммерческие организации, за
исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных
законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых
законом (абз. 2 п. 1).
Ни физические, ни юридические лица не могут быть лишены способности быть
субъектом права. Порядок и условия ограничения такой способности
устанавливаются законом. Недействительны акты государственных и иных органов,
нарушающих такие порядок и условия. Гражданин не вправе полностью или
частично отказаться от своей правоспособности и дееспособности. Сделки,
направленные на их лишение или ограничение, ничтожны (ст. 22 ГК). Свойства
неотчуждаемости, невозможности лишения или ограничения правоспособности
дееспособности иначе, чем в порядке и на условиях, установленных законом,
особенно наглядно подчеркивают отличие этих категорий от субъективных прав
32
.
Наряду с категориями правосубъектности, правоспособности и дееспособности
участие в гражданских правоотношениях связано еще с одной категорией
субъективным право.
Лицо становится участником (субъектом) гражданского правоотношения
вследствие реализации правоспособности и приобретения конкретного
субъективного права. Так, например, каждому предоставлено
право иметь имущество в собственности, но не каждый становится собственником.
Для этого необходимо реализовать право: приобрести любым дозволенным законом
способом определенное имущество, т.е. на основе абстрактного права
(правоспособности) приобрести конкретное субъективное право собственности.
32
Цыбуленко З.И. Гражданское право России. / З.И. Цыбуленко. – М.: Юристъ, 2000. – С. 40.
27
Итак, на основании материала, изложенного в первой главе, можно сделать
следующие выводы и обобщения. Авторское право является одним из традиционных
институтов права интеллектуальной собственности. Различают понятие авторского
права в объективном смысле как о совокупность правовых норм, регулирующих
отношения, в области создания произведений науки, литературы и искусства, а
также порядок использования этих произведений, и авторское право в субъективном
смысле как совокупность личных неимущественных и имущественных прав,
которые принадлежат создателям произведений науки, литературы и искусства.
Первый «авторский» закон появился в 1710 г. в Англии. Он известен под
названием «Статут королевы Анны». Несмотря на это, в России авторское право
было законодательно закреплено лишь в XIX веке. 22 апреля 1828 году был принят
Цензурный устав содержащий главу «О сочинителях и издателях книг». Позже в
1845 и 1848 году были приняты законодательные акты в этой сфере, которые ввели
охрану музыкальной и художественной собственности.
В 1886 г. была принята Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений.
В 1887 г. все нормы авторского права были объединены в Своде Законов
Российской империи, а 20 марта 1911 г. был принят Закон Российской империи,
который назывался «Положение об авторском праве». Закон действовал вплоть до
его отмены в 1917 г., когда был принят целый ряд декретов ЦИК «О
государственном издательстве» и СНК «О признании научных, литературных,
музыкальных и художественных произведений государственным достоянием».
30 января 1925 года ЦИК и СНК СССР приняли Закон «Об основах авторского
права», который подробно регламентировал авторские отношения. После были
приняты республиканские законы по авторскому праву в РСФСР (1928 г.),
Белоруссии, Грузии, Армении, на Украине (1929 г.) и т.д.
9 июля 1993 года был принят Закон об авторском праве и смежных правах,
который вступил в силу 3 августа 1993 года после его официальной публикации.
На тот период времени законодательство об интеллектуальной собственности
было достаточно разрозненным. Отсутствие единой системы норм делало
28
применение законодательства об интеллектуальной собственности крайне
неудобным и неэффективным. Назрела необходимость решения данных вопросов, в
связи с чем Часть четвертая ГК РФ была введена в действие 1 января 2008 г.
Федеральным законом от 24 ноября 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Субъекты гражданского права — это носители (обладатели) гражданских прав и
обязанностей. К субъектам гражданского права относятся: 1) граждане (физические
лица); 2) юридические лица; 3) государство — Российская Федерация и ее субъекты,
а также городские и сельские поселения и другие муниципальные образования.
Как субъекты гражданского права граждане обладают правосубъектностью,
включающая в себя правоспособность и дееспособность. Правоспособность –
способность иметь гражданские права и нести обязанности. Дееспособность –
способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
По объему дееспособности граждане подразделяются на четыре группы:
1) полностью дееспособные (достигшие 18 лет), 2) частично дееспособные (до
18 лет, несовершеннолетние), 3) ограниченно дееспособные и 4) недееспособные.
Согласно ст. 48 ч. 1 ГК РФ юридическим лицом признается организация,
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
Выделяется общая и специальная правоспособность юридических лиц.
Под общей (универсальной) правоспособностью понимается способность
юридического лица иметь любые гражданские права и обязанности, которые
необходимы ему для осуществления любого вида деятельности, не противоречащего
действующему законодательству. Под специальной правоспособностью понимается
наличие у юридического лица лишь таких прав и обязанностей, которые отдельно
29
регулируются законом, соответствуют целям его деятельности и прямо
зафиксированы в его учредительных документах.
2 Участники авторских правоотношений
1.2. Авторы произведения
Субъекты авторского права подразделяются на первоначальных и
производных. Среди субъектов авторского права выделяют, прежде всего, автора
произведения (в том числе производного или составного), под которым понимается
гражданин, в результате творческих усилий которого было создано произведение
науки, литературы или искусства. При этом лицо, указанное в качестве автора на
оригинале или ином экземпляре произведения, считается его автором, если не
доказано иное (ст. 1257 ГК). Любое указание какого - либо имени в начале или
конце произведения следует рассматривать как указание на то, что именно данное
лицо является автором данного произведения. Таким образом, субъектом
первоначального авторского права всегда является гражданин, который и
приобретает весь комплекс исключительных имущественных и личных
неимущественных прав.
Возраст создателя произведения науки, литературы или искусства значения не
имеет. За недееспособных и малолетних (до 14 лет) авторские права осуществляют
от их имени родители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетние от 14 до 18
лет могут самостоятельно осуществлять свои авторские правомочия (например,
заключать договоры на издание своих произведений). Лица, являющиеся
ограниченно дееспособными вследствие злоупотребления спиртными веществами
или наркотическими средствами, могут быть также авторами. Однако осуществлять
авторские правомочия они могут только с согласия своих попечителей.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно
осуществлять все права автора произведения (подп. 2 п. 2 ст. 26 ГК РФ),
соответственно они могут быть самостоятельными субъектами, как личных
неимущественных прав, так и исключительного права на использование
произведения. Вместе с тем в ГК РФ установлено одно исключение из этого
правила: согласно ст. 1118 распорядиться имуществом на случай смерти можно
30
только путем совершения завещания, что вправе сделать лишь гражданин,
обладающий дееспособностью в полном объеме.
Статья 128 ГК РФ вызывает вопрос о толковании норм ГК РФ о наследовании.
Так, ст. 18 ГК РФ, раскрывая содержание правоспособности физических лиц,
говорит о возможности иметь на праве собственности, наследовать и завещать
имущество. При этом в отношении исключительных прав указывается на
возможность иметь авторские права на результаты интеллектуальной деятельности.
На основании ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе
имущественные права и обязанности. Исключительные права в списке
наследственной массы не указаны.
С учетом положений п. 2 ст. 1110 ГК РФ о возможности регулирования
наследования и иными законами, помимо самого Кодекса, думается, можно
расширить понятие "наследство" за счет отнесения к нему и исключительных прав,
учитывая, что это прямо не противоречит ст. 1112 ГК РФ. Вместе с тем, так как
специальным законом не определен порядок наследования таких прав, следует
признать, что единственно возможным выходом является применение порядка,
установленного ГК РФ.
Исследование зарубежного законодательства в этой области свидетельствует о
необходимости законодательного совершенствования норм ГК РФ о наследовании.
Так, ГК Республики Беларусь
33
определяет, что "в состав наследства входят все
права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия
наследства, существование которых не прекращается его смертью" (ст. 1033).
Согласно ст. 1040 ГК Республики Казахстан "в состав наследства входят
принадлежащее наследодателю имущество, а также права и обязанности,
существование которых не прекращается его смертью"
34
. Как видим, в указанных
кодексах не сказано, что права, переходящие по наследству, должны быть
имущественными (и соответственно являться частью имущества), что позволяет
33
См.: Гражданский кодекс Республики Беларусь. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.
34
См.: Гражданский кодекс Республики Казахстан. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
31
регулировать наследственные отношения в области объектов интеллектуальной
собственности.
Несовершеннолетний, признаваемый самостоятельным субъектом авторского
права, лишен возможности определить наследника своего исключительного права
на использование произведения, также он не может указать лицо, на которое
возлагается обязанность защищать личные неимущественные права после смерти
автора. Решение законодателя о недопущении составления завещания
несовершеннолетними, представляется, сформулированным в законе специально,
так как соответствующая норма в ст. 534 ГК РСФСР 1964 г. отсутствовала, в связи с
чем, в литературе велись споры по этому вопросу
35
. Е.В. Кулагина полагает, что
подход законодателя является обоснованным, так как "распоряжение имуществом
на случай смерти - акт, требующий достаточной социальной зрелости завещателя"
36
.
Вместе с тем необходимо отметить, что составление завещания - лишь
частный случай реализации исключительного права на использование произведения
(распоряжение им посредством совершения сделки), это один из элементов права
автора. Думается, что если законодатель исходит из достаточной зрелости лица в
возрасте от 14 до 18 лет для самостоятельной реализации его авторских прав всеми
разрешенными законом способами, введение единственного исключения из этого
правила для распоряжения на случай смерти лица вряд ли оправдано. Само
признание несовершеннолетних достаточно сознательными для реализации
авторских правомочий должно с необходимостью вести к признанию их
способными реализовывать свои права всеми доступными способами, в том числе и
путем составления завещания.
В связи с дееспособностью несовершеннолетних возникает еще один вопрос -
в применении ст. 27 ГК РФ, устанавливающей случаи объявления
несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, полностью дееспособным
(эмансипация).
35
См., например: Мозжухина, З.И. Наследование по завещанию в СССР / З.И. Мозжухина. – М:
Госюриздат, 1955. - С. 24.
36
Гражданское право. Т. 2 / под ред. Е.А. Суханова - М.: Волтерс Клувер, 2008. - С. 211-212.

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран